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著作權(quán)法保護(hù)軟件的質(zhì)疑與對(duì)策研究
提要:軟件的內(nèi)在本質(zhì)是技術(shù)性的,外在表現(xiàn)形式是工具性的。本文論述了軟件不適合于著作權(quán)法保護(hù)之處,如軟件的工具性使用與著作權(quán)法的矛盾等,考察了用專利法、商標(biāo)法、商業(yè)秘密法、公平競(jìng)爭(zhēng)法等保護(hù)軟件的可能性,并提出了我國對(duì)軟件保護(hù)的立法模式初步選擇。
作為加入WTO的重要司法措施之一,我國于2001年12月28日修訂了《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》,并于2002年1月1日起施行。該新條例是2001年10月27日新修改的《中華人民共和國著作權(quán)法》的配套法規(guī),有諸多先進(jìn)性,是我國保護(hù)軟件著作權(quán)的重要法規(guī)。但不可否認(rèn),其中仍有一些帶根本性的問題值得探討,現(xiàn)述諸于文字,以期引起爭(zhēng)鳴。
一、軟件的法律特征
《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》第2條規(guī)定,軟件是指“計(jì)算機(jī)程序及其有關(guān)文檔”,第3條進(jìn)一步規(guī)定,計(jì)算機(jī)程序是指“為了得到某種結(jié)果而可以由計(jì)算機(jī)等具有信息處理能力的裝置執(zhí)行的代碼化指令序列,或者可以被自動(dòng)轉(zhuǎn)換成代碼化指令序列的符號(hào)化指令序列或者符號(hào)化語句序列。同一計(jì)算機(jī)程序的源程序和目標(biāo)程序?yàn)橥蛔髌。”?jì)算機(jī)文檔是指“用來描述程序的內(nèi)容、組成、設(shè)計(jì)、功能規(guī)格、開發(fā)情況、測(cè)試結(jié)果及使用方法的文字資料和圖表等,如程序設(shè)計(jì)說明書、流程圖、用戶手冊(cè)等。”
我國《著作權(quán)法》第3條規(guī)定,軟件是作品的一種形式,受著作權(quán)法保護(hù)。這就意味著軟件具有作品的一般特征,即獨(dú)創(chuàng)性、可復(fù)制性和合法性。同時(shí),軟件又不同于傳統(tǒng)意義上的一般作品,它是高科技發(fā)展的產(chǎn)物,除具有作品的一般特征之外,還具有以下特征:
(一)軟件的開發(fā)工作量大、開發(fā)成本高,但對(duì)其復(fù)制卻很容易,且復(fù)制的成本極低。開發(fā)一個(gè)具有實(shí)用商業(yè)價(jià)值的軟件,通常需要按照專業(yè)化分工、流水線作業(yè)的方式,由一大批人共同進(jìn)行,少數(shù)人幾乎是不可能進(jìn)行軟件開發(fā)工作的。開發(fā)軟件,必須具備相應(yīng)的物質(zhì)條件和技術(shù)條件,有充足的開發(fā)資金和良好的開發(fā)環(huán)境,否則,開發(fā)工作將很難完成,甚至于根本不可能進(jìn)行。軟件的復(fù)制是指把軟件打印在紙上或穿孔在卡片上、把軟件轉(zhuǎn)存于磁盤、磁帶或ROM芯片中等等。在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行軟件復(fù)制極其容易,且所需成本極為低廉。軟件的極易復(fù)制性和復(fù)制成本的低廉性,使非法復(fù)制他人軟件牟取暴利成為可能,因而有必要嚴(yán)格保護(hù)軟件著作權(quán),堅(jiān)決打擊軟件的“海盜式”復(fù)制行為。
(二)軟件既是作品,又是工具,是作品性與工具性結(jié)合的智力成果。軟件包括程序和文檔兩個(gè)部分。文檔是用自然語言編寫的文字資料和圖表,其作品性是顯而易見的。計(jì)算機(jī)程序包括源程序和目標(biāo)程序。源程序是用計(jì)算機(jī)高級(jí)語言編寫的程序,如Basic、C、Algol、Cobol、Fortran等語言編寫,表現(xiàn)為一些數(shù)字、文字和符號(hào)的組合,構(gòu)成符號(hào)化指令序列或符號(hào)化語句序列,這與傳統(tǒng)的文字作品沒有顯著的不同。目標(biāo)程序是使用機(jī)器語言編制的體現(xiàn)為電脈沖序列的一串二進(jìn)制數(shù)(0和1)指令編碼,直接用于驅(qū)動(dòng)計(jì)算機(jī)硬件工作,使計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能發(fā)揮其各項(xiàng)功能,從而獲得一定的結(jié)果,因而目標(biāo)程序又具有工具性的特征。同一程序的源文本和目標(biāo)文本應(yīng)當(dāng)視為同一作品,源代碼和目標(biāo)代碼是同一作品的兩類不同表現(xiàn)形式,亦即計(jì)算機(jī)程序包括了源程序的作品性和目標(biāo)程序的工具性雙重特征。
(三)軟件具有無形性和實(shí)用性,可以反復(fù)無限制地多次使用,但其商業(yè)壽命較短。軟件是人類通過智力勞動(dòng)而創(chuàng)造的精神產(chǎn)品,不具有任何形狀,這與傳統(tǒng)的人類精神產(chǎn)品無形性特征并無二致。這一特征決定了軟件在同一個(gè)時(shí)間可以同時(shí)為若干人分別使用,使用的人越多,其使用價(jià)值就越大,同時(shí)也意味著軟件一旦發(fā)表,權(quán)利人不通過法律手段很難進(jìn)行實(shí)際的控制,甚至根本不可能控制。軟件只要不受計(jì)算機(jī)病毒、操作失誤等影響,便可無限制地反復(fù)使用,其本身不會(huì)因使用而受到磨損或產(chǎn)生損耗。這里需要將軟件與軟件的載體磁盤、磁帶、內(nèi)存儲(chǔ)器等區(qū)別開來。軟件的物質(zhì)載體當(dāng)然會(huì)因使用而受到磨損,但軟件是一種程序,是人通過智力勞動(dòng)而產(chǎn)生的精神產(chǎn)品,故而不可能有磨損或損耗的問題。但軟件又具有工具性的特點(diǎn),主要是通過使用而發(fā)揮其功用的。既然是一種工具,則就是有使用壽命的,這種使用壽命在流通領(lǐng)域表現(xiàn)為商業(yè)壽命,即從投放市場(chǎng)、暢銷、滯銷到退出市場(chǎng)的整個(gè)期間。在科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展、新軟件層出不窮的今天,軟件的商業(yè)壽命正在日益縮短。一般而言,超過10年的軟件“已是老態(tài)龍鐘,過時(shí)而且效率差,實(shí)用價(jià)值不大” ,已很難有效地占領(lǐng)市場(chǎng)。
二、質(zhì)疑:軟件真的適合于用著作權(quán)法保護(hù)嗎
用著作權(quán)法保護(hù)軟件,特別是用傳統(tǒng)的、未經(jīng)改造的著作權(quán)法保護(hù)軟件,僅考慮了軟件的部分特征,而這部分特征恰好與文學(xué)藝術(shù)作品有某種相似,具有可版權(quán)性。但是,軟件的另一部分特征卻是著作權(quán)法無法包含的,而這部分特征可能是人們開發(fā)、使用軟件的目的所在。計(jì)算機(jī)軟件不適合著權(quán)法保護(hù),主要表現(xiàn)在以下方面:
第一,軟件的工具性特征與著作權(quán)法相矛盾。開發(fā)、購買軟件的最終目的是將軟件裝入計(jì)算機(jī),與計(jì)算機(jī)硬件相結(jié)合,以處理數(shù)據(jù)、進(jìn)行數(shù)值運(yùn)算、控制生產(chǎn)過程或達(dá)到其他目的。軟件最終是被人們作為工具使用,并非作為作品欣賞,軟件的終極目的是工具性的和功能性的。如果說在90年代之前軟件的作品性特征更為人們重視的話,那么在90年代之后,隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)曙光初現(xiàn),計(jì)算機(jī)技術(shù)滲透到社會(huì)生活的各個(gè)層面,軟件的工具性特征已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了作品性特征而引起各方人士的重新思考。著作權(quán)法只保護(hù)作品,不保護(hù)工具,更不保護(hù)工具的使用,以著作權(quán)法保護(hù)軟件,并不能禁止他人將軟件作為工具加以使用以及因使用而獲得收益。軟件作為工具使用不侵犯其著作權(quán),正如將一本介紹雜交水稻育種的書翻印是侵犯著作權(quán)的,但使用書中所介紹的育種方法而獲得好的收成卻是合法的。
軟件權(quán)利要得到法律全面、完整保護(hù),一方面應(yīng)禁止未經(jīng)許可而復(fù)制軟件(這是可版權(quán)性的一面),另一方面應(yīng)嚴(yán)禁未經(jīng)許可而使用軟件(這似屬專利權(quán)的范疇)。軟件復(fù)制在通常情況下是使用的前提,而軟件使用是開發(fā)、購買和復(fù)制軟件的最終目的。用著作權(quán)法保護(hù)軟件復(fù)制權(quán),可在一定程度上阻止對(duì)軟件的非法使用,但一旦發(fā)生軟件的非權(quán)利使用,依著作權(quán)法最多也只能追究非法復(fù)制行為,不能追究其使用行為。而且,隨著信息高速公路的建成,在信息網(wǎng)上甚至可以不用復(fù)制軟件而同樣達(dá)到使用的目的,使用人無償使用了軟件,并因而有了收益,卻根本不違反著作權(quán)法。所以,用著作權(quán)法保護(hù)軟件,從現(xiàn)在的情況來看,恰好把軟件最需要保護(hù)的內(nèi)容即軟件的工具性使用權(quán)排除在保護(hù)范圍之外。這既可以說是法律的漏洞,也可以說是著作權(quán)法本身的特點(diǎn)所在,是著作權(quán)法不能完全保護(hù)軟件權(quán)利的一個(gè)方面。
第二,軟件的開發(fā)思想、技術(shù)秘密與著作權(quán)法的保護(hù)范圍是矛盾的。著作權(quán)法只保護(hù)作品的表達(dá)方式,不保護(hù)作品所包含的思想,同樣的思想以不同的方式表達(dá),各種表達(dá)都分別享有獨(dú)立的著作權(quán),但思想是不享有著作權(quán)的,即著作權(quán)法上的“思想表達(dá)二分法”原則。如果某一思想的表達(dá)只存在唯一的或極為有限的幾種
方式,即思想和表達(dá)具有同一性,無法區(qū)分,則思想和表達(dá)都不享有著作權(quán),此乃“思想表達(dá)同一性”原則。對(duì)極其簡(jiǎn)單的軟件,在軟件功能和硬件環(huán)境的制約下,因可供選用的表現(xiàn)形式種類有限,即便獨(dú)立開發(fā),也與同類軟件相似甚至相同,即思想與表達(dá)是同一的,對(duì)此不能授予著作權(quán),否則便是保護(hù)了開發(fā)的思想,不利于技術(shù)進(jìn)步。而對(duì)具有一定規(guī)模和一定復(fù)雜度的軟件,從理論上講,是可以將思想和表達(dá)區(qū)別開的。以著作權(quán)法上的“思想表達(dá)二分法”原則保護(hù)軟件,就是要求只保護(hù)軟件的表達(dá),不保護(hù)開發(fā)軟件的思想。那么,開發(fā)軟件的思想是什么?不保護(hù)開發(fā)軟件的思想是否合理?如果不合理,又該用什么辦法來解決?
我們知道,軟件開發(fā)都要經(jīng)過功能限定、邏輯設(shè)計(jì)和編碼三個(gè)步驟,其中的邏輯設(shè)計(jì)是指從結(jié)構(gòu)、順序、組織(Structure、Sequence and Organism,簡(jiǎn)稱SSO)等方面來安排所選擇和確定的軟件功能的過程或步驟。這是投資最多、耗時(shí)最長的軟件開發(fā)環(huán)節(jié),其成敗關(guān)系到軟件開發(fā)的成敗。邏輯設(shè)計(jì)中的結(jié)構(gòu)、順序和組織是指開發(fā)人員對(duì)其程序所包含的各種指令、各指令層次等所作的相互配合、相互銜接、合理運(yùn)行的關(guān)系設(shè)計(jì)。邏輯設(shè)計(jì)中的結(jié)構(gòu)、順序和組織是屬于思想還是屬于表達(dá),明確這一點(diǎn)是著作權(quán)法能否保護(hù)軟件的關(guān)鍵。
在回答這個(gè)問題前,我們先來看美國法院的兩個(gè)著名判例:
判例一:1980年美國威蘭公司用EDL語言開發(fā)出“牙科診療軟件”,適用于IBM/Series Ⅰ型計(jì)算機(jī)。杰斯羅公司雇請(qǐng)威蘭公司的原程序設(shè)計(jì)員之一在分析研究“牙科診療軟件”基礎(chǔ)上,用BASIC語言編寫出一套功能相同的軟件,適用于IBM/PC計(jì)算機(jī)。1984年,威蘭公司狀告杰斯羅公司非法復(fù)制其軟件而侵權(quán),要求賠償。杰斯羅公司辯稱其是獨(dú)立開發(fā)軟件,在開發(fā)過程中僅吸收了威蘭公司軟件的創(chuàng)作思想,并未復(fù)制或以其他方式使用威蘭公司軟件的表達(dá)形式,創(chuàng)作思想不享有版權(quán),故不構(gòu)成侵權(quán)。 法院判決:在軟件作品中,用途和功能是創(chuàng)作思想,若達(dá)到該用途和功能有多種選擇途徑,則每一種選擇途徑就是思想的表達(dá)形式。杰斯羅公司正是為了達(dá)到軟件的相同用途和功能,選擇了與威蘭公司相同的思想表達(dá)形式,即相同的軟件結(jié)構(gòu)、順序和組織,故判決杰斯羅公司敗訴。
判例二:1988年之前計(jì)算機(jī)國際聯(lián)合公司開發(fā)了“CA調(diào)度程序”,其后阿爾泰公司在自己開發(fā)的“奧斯卡3.4程序”中原文使用了“CA調(diào)度程序”30%的內(nèi)容,阿爾泰公司從而承擔(dān)了侵權(quán)責(zé)任。1989年阿爾泰公司開發(fā)出“奧斯卡3.5程序”,刪除及更改了原屬侵權(quán)的30%的內(nèi)容,但在結(jié)構(gòu)(包括總流程圖)、組織(包括模塊之間的關(guān)系、參數(shù)表、宏指令等)上仍有與“CA調(diào)度程序”相同之處。計(jì)算機(jī)國際聯(lián)合公司起訴后者侵權(quán),要求承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。本案與威蘭案相似,但法院判決卻認(rèn)為:判斷某一程序中的結(jié)構(gòu)、順序和組織是否侵犯了他人版權(quán)時(shí),應(yīng)分三步進(jìn)行,第一步抽象法,即把不受保護(hù)的思想本身從思想的表達(dá)中刪除,如果僅是思想相同,即使這種相同表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)相同,也不侵犯版權(quán);第二步過濾法,即把思想和思想的表達(dá)中的屬于公有領(lǐng)域的內(nèi)容刪除出去;第三步對(duì)比法,經(jīng)抽象和過濾,如果兩部作品仍有實(shí)質(zhì)性相同,才能認(rèn)定后開發(fā)的軟件侵犯了先開發(fā)軟件的版權(quán)。經(jīng)過如此“三段論侵權(quán)確認(rèn)法”的確認(rèn),法院判定,“奧斯卡3.5程序”與“CA調(diào)度程序”在結(jié)構(gòu)和組織上的相同不屬于版權(quán)法保護(hù)的范圍,被告不構(gòu)成侵權(quán)。
以上兩判例都是軟件開發(fā)中的結(jié)構(gòu)、順序和組織(SSO)相同是否構(gòu)成侵權(quán)的問題。在類似情況下法院判決截然相反,除說明判例法的不確定性外,還說明軟件用著作權(quán)法保護(hù)的可探討性或不成熟性。
在威蘭案中,法院將結(jié)構(gòu)、順序和組織認(rèn)定為是可版權(quán)性的“思想的表達(dá)”,而非開發(fā)思想,應(yīng)由版權(quán)法予以保護(hù)。我們說,軟件大多是在吸收、借鑒原有軟件基礎(chǔ)上開發(fā)完成,若凡是結(jié)構(gòu)、順序和組織相同都認(rèn)定為侵權(quán),則對(duì)科技發(fā)展是不利的。杰斯羅公司的行為可認(rèn)為是解剖他人產(chǎn)品,然后進(jìn)行仿制,這乃是專利法領(lǐng)域的侵權(quán)方式,但威蘭公司的程序未獲得過專利權(quán),只享有版權(quán)。法院的判決,實(shí)際上是借版權(quán)法的名行了專利法的實(shí),并使原告實(shí)質(zhì)上享有的專利性獨(dú)占權(quán)得到版權(quán)法長達(dá)50年的保護(hù)。本案可看作是美國法院從專利法的視角出發(fā),對(duì)著作權(quán)法保護(hù)軟件提出的挑戰(zhàn)。
在阿爾泰案中,美國法院的判決又回到了傳統(tǒng)的著作權(quán)法上來。很明顯,法院未對(duì)軟件第一開發(fā)人在結(jié)構(gòu)、順序和組織方面的創(chuàng)造性勞動(dòng)予以保護(hù),仿制甚至抄襲他人的創(chuàng)造性成果成為合法,這同樣不利于軟件技術(shù)的正常發(fā)展,法院似乎在暗示人們需要用另外的法律來保護(hù)軟件的結(jié)構(gòu)、順序和組織。這正如德國律師,法學(xué)博士Geissler所指出的那樣:“計(jì)算機(jī)程序所需要保護(hù)的,仍舊是技術(shù)上的創(chuàng)造成果。從這個(gè)角度看,傳統(tǒng)版權(quán)法的保護(hù)范圍對(duì)于計(jì)算機(jī)程序所有人來說就顯得過于窄了,以版權(quán)法來保護(hù)程序,使得程序所有人在本應(yīng)享有的專利權(quán)領(lǐng)域中,出現(xiàn)了一大片‘不設(shè)防’地段!
從著作權(quán)法保護(hù)軟件的正反兩個(gè)判例可以看出,不論法院將結(jié)構(gòu)、順序和表達(dá)認(rèn)定為思想或是思想的表達(dá),都會(huì)過度地保護(hù)一方的利益,損及另一方的利益。著作權(quán)法在這個(gè)問題上不能謀得雙方利益的平衡,更無所謂公正了,思考的方向看來只能在著作權(quán)法之外。
三、對(duì)策:專利法、商標(biāo)法等保護(hù)軟件的可能性
軟件作為一種技術(shù)產(chǎn)品,具有工具性和功能性特點(diǎn),用專利法予以保護(hù)是有理論依據(jù)的。眾所周知,發(fā)明是各國專利法保護(hù)的對(duì)象,其基本特征是:發(fā)明必須具有新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性,必須是對(duì)自然規(guī)律的利用;發(fā)明必須是一種技術(shù)思想或技術(shù)方案,能夠解決一定領(lǐng)域內(nèi)的特定技術(shù)問題。所有軟件都是對(duì)自然規(guī)律的利用,是技術(shù)思想的體現(xiàn),都能解決一定的技術(shù)問題,具有實(shí)用性,而那些開創(chuàng)性的軟件是前所未有的,具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著進(jìn)步,因而可以認(rèn)為是具有新穎性和創(chuàng)造性的。既然開創(chuàng)性軟件具有發(fā)明的基本特征,用專利法來保護(hù)則并無不妥。至于新穎性檢索困難、申請(qǐng)專利的復(fù)雜性耗時(shí)性、維持專利的高費(fèi)用等,又是另外一個(gè)問題,與軟件的可專利性無關(guān)。事實(shí)上,反對(duì)用專利法保護(hù)軟件的主要理由就是軟件新穎性檢索困難。這一困難的確存在,但隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,審查技術(shù)的提高,這一困難是可以克服的。
對(duì)于計(jì)算機(jī)軟件與硬件一起組成不可分割的整體而獲得專利法的保護(hù),在法學(xué)界和專利界是沒有多少分歧的。譬如,我國1993年之前的專利《審查指南》規(guī)定,一項(xiàng)含有計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明申請(qǐng)專利,其必要條件是計(jì)算機(jī)硬件必須因?yàn)樵摮绦蚨兴兓,如程序(qū)τ布O(shè)備起到改進(jìn)或控制的作用或?qū)夹g(shù)方法作改進(jìn),程序和設(shè)備、方法作為一個(gè)整體具有專利性。這一規(guī)定所指的專利很難說是計(jì)算機(jī)程序所享有的專利,因?yàn)槌绦蛟谶@種專利保護(hù)中只是處于附屬地位,不享有獨(dú)立的專利權(quán)。針對(duì)軟件發(fā)展過程中可專利性的因素逐漸被人們認(rèn)識(shí),我國1993年的專利《審查指南》對(duì)包含計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明申請(qǐng)專利有了突破性規(guī)定,不再要求程序?qū)е掠布淖兓前绦虻陌l(fā)明獲得專利的前提,而僅要求包含程序的發(fā)明申請(qǐng)專利必須具備兩個(gè)條件:一是該程序的主題必須是技術(shù)性的(即涉及自動(dòng)化技術(shù)處理過程的技術(shù)領(lǐng)域、計(jì)算機(jī)內(nèi)
部運(yùn)行性能改進(jìn)的技術(shù)領(lǐng)域和涉及測(cè)量或測(cè)試過程的技術(shù)領(lǐng)域),能夠產(chǎn)生技術(shù)效果;二是該程序要有一個(gè)完整的技術(shù)方案。
現(xiàn)在的問題是,計(jì)算機(jī)軟件能否單獨(dú)享有專利權(quán)?美國在這個(gè)問題上早已作出了肯定回答。美國專利法第101條規(guī)定:一切有用的、新的、具備非顯而易見性的智力成果,不論其是一種方法、機(jī)器、產(chǎn)品或物質(zhì)的組合,都可以獲得專利權(quán),受專利法的保護(hù)。許多國家把計(jì)算機(jī)程序視為邏輯思維步驟、數(shù)學(xué)算法,不能獲得專利,而美國將計(jì)算機(jī)程序視為某種方法發(fā)明,只要程序不是純數(shù)學(xué)運(yùn)算方式的再現(xiàn),并對(duì)提高計(jì)算機(jī)的工作效率產(chǎn)生了作用,都可授予專利。在判斷一項(xiàng)計(jì)算機(jī)程序是否屬于純數(shù)學(xué)運(yùn)算方式時(shí),美國法院提出了“二步審查法”,即首先確認(rèn)專利申請(qǐng)中的權(quán)項(xiàng)請(qǐng)求是否就某種數(shù)學(xué)運(yùn)算法提出的;若是,再審查該請(qǐng)求是否全部或僅僅就該數(shù)學(xué)運(yùn)算法提出的。如果結(jié)論是否定的,則該程序可以獲得專利。
用專利法保護(hù)軟件的好處是:軟件專利權(quán)人在一定期限內(nèi)擁有了對(duì)其軟件專利發(fā)明的壟斷權(quán),得到了知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的最嚴(yán)厲而完整的保護(hù),可以收到豐厚的利潤回報(bào);專利法保護(hù)期限較短,適應(yīng)了軟件商業(yè)壽命短的特點(diǎn);專利法要求專利權(quán)人公開其智力成果,可以讓公眾能方便地借鑒和創(chuàng)新,避免軟件重復(fù)開發(fā),也使權(quán)利人避免了為保密而花費(fèi)大量的精力和費(fèi)用。
“商標(biāo)是識(shí)別商品和服務(wù)的標(biāo)記” ,商標(biāo)法通過授予商標(biāo)使用人以商標(biāo)專用權(quán),禁止他人使用相同或相似的商標(biāo),并對(duì)侵權(quán)行為進(jìn)行制裁,以達(dá)到保護(hù)生產(chǎn)者和消費(fèi)者的目的。在市場(chǎng)上流通的軟件具有商品的一切屬性,可以用商標(biāo)法予以保護(hù)。當(dāng)然,軟件所需要保護(hù)的核心是程序,用商標(biāo)法保護(hù)可能很難防止他人對(duì)程序的模仿、抄襲,但商標(biāo)法至少可以從一個(gè)側(cè)面,即建立商標(biāo)與軟件內(nèi)在質(zhì)量的緊密聯(lián)系來保護(hù)軟件權(quán)利,以便于軟件權(quán)利人建立良好的市場(chǎng)形象并獲得經(jīng)濟(jì)效益。消費(fèi)者購買軟件實(shí)際上是由兩種購買行為組成:一是購買軟件物質(zhì)載體如磁盤、磁帶等的行為,二是購買軟件使用權(quán)的行為。針對(duì)這兩種購買行為,軟件生產(chǎn)者可將其商標(biāo)同時(shí)加注在軟件的物質(zhì)載體上和軟件運(yùn)行產(chǎn)生的屏幕顯示中,以表明其軟件的質(zhì)量、生產(chǎn)者的信譽(yù),并與其他軟件相區(qū)別。商標(biāo)權(quán)的取得,大體有三種情況,即注冊(cè)取得原則、使用取得原則和混合取得原則,其中注冊(cè)取得原則是絕大多數(shù)國家授予商標(biāo)權(quán)的原則。軟件生產(chǎn)者可就其開發(fā)的所有軟件申請(qǐng)一個(gè)注冊(cè)商標(biāo),也可針對(duì)所開發(fā)的每一個(gè)軟件分別申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)。軟件商標(biāo)同樣應(yīng)遵循法律規(guī)定的一些必要條件,如“商標(biāo)使用的文字、圖形或其組合,應(yīng)當(dāng)有顯著特征,便于識(shí)別。使用注冊(cè)商標(biāo)的,并應(yīng)當(dāng)標(biāo)明‘注冊(cè)商標(biāo)’或者注冊(cè)標(biāo)記” 。
用商業(yè)秘密法和公平競(jìng)爭(zhēng)法保護(hù)軟件,是一些國家在實(shí)踐中已經(jīng)采用的做法,盡管商業(yè)秘密法和公平競(jìng)爭(zhēng)法是否屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)法范疇目前尚有爭(zhēng)論。商業(yè)秘密法保護(hù)軟件的優(yōu)勢(shì)是沒有地域性和保護(hù)期限的限制,軟件秘密所有人可以在任何時(shí)候向任何國家想獲得秘密的人頒發(fā)許可證、收取許可費(fèi);不禁止兩個(gè)以上的主體享有同一個(gè)秘密;保護(hù)范圍可擴(kuò)延到思想、內(nèi)容、表達(dá)、數(shù)據(jù)等各個(gè)方面。不利之處在于防止軟件秘密泄漏的成本很高,保護(hù)期限隨秘密性喪失而可能隨時(shí)終止。公平競(jìng)爭(zhēng)法是指反對(duì)、限制、禁止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的法律、法規(guī)的總稱,包括反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、反壟斷法、公平交易法、反對(duì)限制競(jìng)爭(zhēng)法等等。公平競(jìng)爭(zhēng)法涉及的面極為廣泛,既可以調(diào)整軟件開發(fā)領(lǐng)域中的競(jìng)爭(zhēng)行為,也可以調(diào)整軟件流通和消費(fèi)領(lǐng)域中的競(jìng)爭(zhēng)行為,這對(duì)促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展是有裨益的。
四、簡(jiǎn)短結(jié)論
軟件作為人類最偉大的智力成果之一,用知識(shí)產(chǎn)權(quán)法保護(hù)是毫無疑問的。60年代以來,各國學(xué)者都在不斷地探討用知識(shí)產(chǎn)權(quán)法中的哪一個(gè)部門法保護(hù)軟件更為恰當(dāng),至今沒有取得無爭(zhēng)議的結(jié)論。軟件業(yè)高速發(fā)展和軟件在各行業(yè)中重要性的顯現(xiàn),急迫地需要法律對(duì)軟件予以保護(hù)。法學(xué)理論的滯后,不能阻止法律的進(jìn)步。以美國1980年修訂版權(quán)法為標(biāo)志,世界上形成了一種以著作權(quán)法保護(hù)軟件的潮流。但實(shí)踐證明,著作權(quán)法只保護(hù)了軟件權(quán)利的一個(gè)方面,其他方面的權(quán)利沒有受到有效保護(hù),因而有必要在著作權(quán)法之外尋求解決辦法。專利法、商標(biāo)法、商業(yè)秘密法、公平競(jìng)爭(zhēng)法等知識(shí)產(chǎn)權(quán)法可以從不同角度保護(hù)軟件一方面甚至幾方面的權(quán)利,是一個(gè)可以考慮的選擇方向。
我國在著作權(quán)法之下制定單行法規(guī)保護(hù)軟件,取得了一定成效,但隨著軟件業(yè)發(fā)展,我國遲早也會(huì)面臨美國今天所面臨的問題,即著作權(quán)法保護(hù)軟件的不足與尷尬。未雨綢繆,我們必須以開放的姿態(tài)迎接新技術(shù)帶來的知識(shí)經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn),墨守陳規(guī)注定要失敗。我國軟件保護(hù)立法可以作這樣的設(shè)計(jì):以著作權(quán)法為主,兼采專利法、商標(biāo)法、商業(yè)秘密法、公平競(jìng)爭(zhēng)法之所長,制定一部單行的軟件綜合保護(hù)法,不但保護(hù)軟件作品的表達(dá)以及軟件的作品性復(fù)制權(quán),而且保護(hù)軟件的結(jié)構(gòu)、順序和組織(SSO)中所包含的獨(dú)特的設(shè)計(jì)思想和軟件的工具性使用權(quán);以商標(biāo)使用權(quán)的保護(hù)為契機(jī),防止偽冒軟件的制作和傳播;保護(hù)軟件業(yè)的正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),打擊非法竊取商業(yè)秘密和非法壟斷行為;參與軟件國際保護(hù)行動(dòng),在照顧發(fā)展中國家利益的前提下,積極推進(jìn)軟件國際保護(hù)的一體化進(jìn)程。
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參考文獻(xiàn)
[美]劉江彬著:《計(jì)算機(jī)法律概論》,北京大學(xué)出版社1992年版,第221頁。
參見唐廣良等著:《計(jì)算機(jī)法》,中國社會(huì)科學(xué)出版社1993版,第259-263頁。
鄭成思著:《知識(shí)產(chǎn)權(quán)論》,法律出版社1998年版,第203-206頁。
轉(zhuǎn)引自丁國威等著:《計(jì)算機(jī)軟件的版權(quán)與保護(hù)——計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例應(yīng)用》,復(fù)旦大學(xué)出版社1996版,第186-187頁。
劉春茂著:《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》,中國人民公安大學(xué)出版社1997年版,第520頁。
《中華人民共和國商標(biāo)法》第7條。
【著作權(quán)法保護(hù)軟件的質(zhì)疑與對(duì)策研究】相關(guān)文章:
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