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醫(yī)療事故侵權案件雙方當事人應當關注的核心要素
醫(yī)療事故爭議是醫(yī)患雙方眾多糾紛中最為常見的。在以前由于對于醫(yī)療事故的處理存在體制上的弊端,因而實務中并不象現(xiàn)在這么頻繁。自從去年國務院頒布修訂后的《醫(yī)療事故處理條例》(以下簡稱《條例》)和最高人民法院頒布《民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》后,極大地刺激了患者的訴訟熱情,醫(yī)療事故爭議案件節(jié)節(jié)攀升,就拿四川某大醫(yī)院為例,2001年為15起,2002年為70起,今年截止6月31日,就有93起,增長可見一斑。那么醫(yī)療事故爭議處理過程中醫(yī)患雙方應當注意些一、關于醫(yī)療事故的界定及立案
《條例》規(guī)定的醫(yī)療事故,是指醫(yī)療機構及其醫(yī)務人員在醫(yī)療活動中,違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護理規(guī)范、常規(guī),過失造成患者人身損害的事故。 透過該規(guī)定,筆者想說明的是在醫(yī)療事故的處理過程中關于醫(yī)患雙方到底是醫(yī)療合同關系還是侵權關系的爭議應當停止了。因為該規(guī)定已經(jīng)明確了醫(yī)療事故爭議為侵權爭議。這一點在最高人民法院頒布《民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》中也得到印證。但是《條例》又對醫(yī)療事故侵權的構成作了不同于《民法通則》所調(diào)整的人身侵權的一般規(guī)定。《民法通則》所調(diào)整的人身侵權的要求侵權人主觀上必須有過錯,表現(xiàn)為故意或者過失,侵權人客觀行為具有必須違法性,指違反了保護受害人權利的法律規(guī)范的規(guī)定。但是根據(jù)《條例》規(guī)定,只有醫(yī)方主觀上具有過失方能構成醫(yī)療事故。這也就是說如果醫(yī)院故意違反診療常規(guī)、非法行醫(yī)等造成的損害不屬于醫(yī)療事故。根據(jù)《條例》規(guī)定,不屬于醫(yī)療事故的,不予賠償。很明顯《條例》主動放棄了對主觀上故意而造成的醫(yī)療人身侵權的規(guī)范。
二、關于醫(yī)療事故糾紛的法院地域管轄
很多訴訟的當事人包括很在行的律師并不注重管轄,認為那是程序上的事,“既然國家法律只有一部,在哪兒判都是一樣”。筆者認為包括管轄在內(nèi)的所有程序都不能輕視,絕不僅僅是“程序錯誤,實體錯誤”那么簡單,熟知程序的律師和輕視程序的律師辦案結果往往大不一樣,很多實體上占上風的案件最后都輸在程序上。對于管轄法院的確定且不說各地法官水平參差不齊,也不論地方保護有多嚴重,單說訴訟成本就會讓人瞠舌。筆者最近臨時代理一起醫(yī)療事故爭議,患者為某民族地區(qū)官員,在成都醫(yī)療后導致截癱,患者為了維護其權益,專門在成都聘請請律師向成都某區(qū)法院起訴醫(yī)院,經(jīng)過醫(yī)學會專家鑒定,醫(yī)方“雖然有一定的過錯,但并不是導致截癱的直接原因”,因此鑒定為不構成醫(yī)療事故,我很慶幸我代理了醫(yī)方,但我仍很同情患者,因為他請了個外行律師。根據(jù)侵權案件管轄的規(guī)定侵權結果地法院有權管轄,而患者的身體損害結果就在其居住地,試想如果患者在千里之外的民族地區(qū)法院起訴,結果何止是節(jié)約一大筆差旅費呢?再變換案由,直接以人身侵權起訴,向民族地區(qū)當?shù)胤ㄔ荷暾埶痉ㄨb定,后果怎么樣不難想像。
筆者還做了一件讓人叫絕的案件,通過管轄的規(guī)避達到了訴訟目的。這次我是代理患者,醫(yī)方的態(tài)度一直很堅決,不得已進入了訴訟程序。通過先前的接觸我們得知,醫(yī)方所在的法院對醫(yī)療事故案件處理嚴重缺乏經(jīng)驗,而且法院的公正性也值得懷疑。所以我們決定不在被告也就是醫(yī)方所在地法院起訴,我們選擇向患者轉(zhuǎn)院后的醫(yī)院所在地法院起訴,好說歹說法院總算立了案。醫(yī)方很快提出管轄異議,承辦法官也一副不容質(zhì)疑的口氣說應當移送。我們在征求了患者的意見后于法院移送前突然向法院追加轉(zhuǎn)院醫(yī)院為本案第二被告。這樣轉(zhuǎn)院醫(yī)院所在地法院當然具有管轄權,醫(yī)院也只好撤回管轄異議,轉(zhuǎn)而拋棄合作多年的法律顧問,另請了其他律師代理此案。叫絕的是,開庭那天我們當庭撤回對第二被告的起訴。因為根據(jù)規(guī)定,管轄異議的期限只是15天,過了15天再提異議法院不再審理,開庭時15天早就過了。就這樣我們最終將案件“留”在了我們選擇的法院。
三、關于爭議雙方的舉證責任
民事訴訟關鍵是靠證據(jù),舉證不能即意味著敗訴,所以舉證就顯得特別重要,在雙方都舉證不力的情況下,舉證責任的分配就顯得尤為重要。
客觀地講如果光有《條例》而沒有最高人民法院的《民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》,患者的維權積極性可能還沒有現(xiàn)在這么高。因為從2002年4月1日起施行的該規(guī)定對醫(yī)療糾紛中的舉證責任作了倒置的規(guī)定,即醫(yī)院承擔醫(yī)療行為合法合理性的舉證責任,如果醫(yī)院不能證明自己的醫(yī)療行為的正確性則法院推定醫(yī)療行為違法,醫(yī)院就得承擔敗訴責任。
這里要說的是患者的舉證責任和舉證權利問題。不用多說,患者至少應就醫(yī)患之間的關系、醫(yī)療行為的發(fā)生、損害賠償?shù)挠嬎闳矫娉袚e證責任,如果其中有一個方面的證據(jù)不足訴求就有可能被法院駁回。那么患者就醫(yī)療行為的違法性到底能否舉證?這些證據(jù)在法律上應如何認定?筆記認為,法律和司法解釋雖然規(guī)定醫(yī)院承擔醫(yī)療行為合法性的舉證責任但并沒有限制患者就醫(yī)療行為違法性的舉證權利,因此患者就醫(yī)療行為的違法性可以舉證,只要證據(jù)符合“三性”原則法院應當予以認定。
四、關于醫(yī)療事故案件中的鑒定
在醫(yī)療事故糾紛案中,對鑒定的處理通常有三種方式,一是通過市以上醫(yī)學會鑒定,二是由原法院系統(tǒng)的司法鑒定中心鑒定,三是由法院委托其他司法鑒定中心鑒定。規(guī)范第一種鑒定方式的是最高人民法院的一個通知而不是司法解釋,這個通知中說如果不是醫(yī)療事故的就應當按照司法鑒定的司法解釋辦理。這樣一個含糊的規(guī)定在實務中發(fā)生很多爭議。一是通知不是司法解釋,沒有強制適用的法律效力。二是沒有鑒定不可能確定是否醫(yī)療事故,以醫(yī)療事故作為醫(yī)學會鑒定的前提條件自相矛盾,無法適用。爭議歸爭議,還得尊重規(guī)定。所以原告選擇案由就得非常謹慎,因為如果選擇醫(yī)療事故爭議則鑒定機構為醫(yī)學會,選擇一般人身侵權鑒定機構為醫(yī)學會以外的其他機構。普遍來說醫(yī)學會鑒定較為客觀,而其他鑒定機構的專家有的不懂醫(yī)學,也有的懂醫(yī)學但不懂臨床,鑒定結果往往五花八門。但深諳此道的律師卻可從中利用,就拿前面提到截癱的案例來說,如果變換案由,直接以醫(yī)院人身侵權起訴,向民族地區(qū)當?shù)胤ㄔ荷暾埶痉ㄨb定,再利用原告本來的關系做一下“說服”工作,那對醫(yī)院來說一路狂奔應訴就更未必能得到什么有利結果了。
這樣,本是同樣的侵權訴訟卻因案由的不同法定具有不同的鑒定機構鑒定,此其一。
衛(wèi)生部根據(jù)《條例》出臺了一個《醫(yī)療事故技術鑒定暫行辦法》,《辦法》對醫(yī)療事故鑒定作了詳細的規(guī)定,但卻沒有規(guī)定對病歷的質(zhì)證程序不能不說是很大的遺憾。根據(jù)《條例》規(guī)定,醫(yī)院負責保管病歷,而這些病歷直接作為鑒定的依據(jù)很明顯不以排除偽造的嫌疑,恰恰實務中偽造、涂改、倒簽病歷的現(xiàn)象屢見不鮮,此其二。
根據(jù)《條例》和《辦法》的規(guī)定,醫(yī)學會不受理當事人一方提起的鑒定申請,即使曾是醫(yī)患雙方共同委托的單方面申請再次鑒定也不行。而根據(jù)我國《民事訴訟法》的相關規(guī)定,訴訟當事人是可以直接向法院提交鑒定作為證據(jù)的。因此,《條例》和《辦法》的規(guī)定也把本還不應該上法庭的案件“推”上了法庭,因為不如此鑒定無法進行。所以筆者建議盡快予以修訂,規(guī)定凡是法院已經(jīng)立案的,
憑立案證明可以單方面申請醫(yī)療事故鑒定,此其三。
對于醫(yī)療事故爭議案件中的鑒定的規(guī)定,筆者認為應當統(tǒng)一,現(xiàn)行的醫(yī)療事故鑒定程序不能適應司法實踐的要求,應當及時修改。
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